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      1. 嶧城區公司注冊商標的相關規范

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        嶧城區公司注冊商標的相關規范

        作者:棗莊圣耀知識產權代理有限公司 時間:2023-07-30 08:30:54

        1、關于組合商標申請組合商標是指由文字和圖形兩部分組合而成,使用在商品或服務上的標志。

        2、為什么組合商標要分開申請注冊?現在有非常多的公司都喜歡使用文字和圖形組成的組合商標。棗莊商標注冊是確定商標專用權的基本準則,不同的注冊原則的選擇,是各國立法者在這一個問題中對法律的確定性和法律的公正性二者關系進行權衡的結果。商標注冊是商標使用人取得商標專用權的前提和條件,只有經核準注冊的商標,才受法律保護。

        商標代理機構都會建議商標注冊人將組合商標分開注冊,原因在于:1、組合商標分開注冊,注冊成功機率高①組合商標,商標局會將其拆開來分別審查,只要有一個元素和別人商標中的元素構成相同或近似,整個商標就會被駁回。②采用分開注冊的方法,不會因為其中一個商標不符合而全部被駁回,這樣就能降低商標注冊的風險,從而提高商標注冊成功機率。

        2、組合商標分開注冊有利于商標保護①在組合商標中,侵權人僅僅使用組合商標中部分,法院不一定會認定侵權人使用的商標與組合商標是近似商標。②分別注冊后的商標,都獨立而具有顯著性,一旦遇到侵權行為,便于維權。商標注冊是確定商標專用權的基本準則,不同的注冊原則的選擇,是各國立法者在這一個問題中對法律的確定性和法律的公正性二者關系進行權衡的結果。

        3、組合商標分開注冊審查效率比比較高①組合注冊的商標其審查速度會比單一注冊的商標相對較慢,因為每部分都要分開審查,導致審查效率降低。商標注冊是確定商標專用權的基本準則,不同的注冊原則的選擇,是各國立法者在這一個問題中對法律的確定性和法律的公正性二者關系進行權衡的結果。②單一注冊則互不影響,審查時間相對較快。

        4、組合商標分開注冊使用起來會更加靈活①組合申請的商標,使用的時候不能拆開、不能更換位置,必須按照申請注冊時候的樣式使用,非常的不方便。②分開注冊,使用起來就會非常的靈活,可單獨使用、可隨意變換位置使用。

        企業注冊商標的過程并不復雜,約為6個步驟:檢索申請審查初步公告注冊公告頒發注冊證,通常情況下,我們只需進行前兩個步驟,以及根據商標局的通知完成補正、繳費等。企業在進行棗莊商標注冊時,可選擇兩種方式進行注冊。

        第一,自己到所在地的工商行政管理局商標局申請注冊;第二,委托代理機構進行商標注冊。當然,如果我們對商標注冊并不熟悉,也無太多時間精力花費到注冊商標上邊,那么尋求一家有資質、有經驗的代理機構時必須的。因為這樣可幫助我們節省大量的時間。各流程所需材料及過程檢索:即商標檢索,是商標注冊申請人或代理人到商標局查詢申請注冊的商標有無與在先權利商標相同或近似的情況,以了解自己準備申請注冊的商標是否與他人已經注冊或已經申請的商標相似、相同。

        我們常說商標檢索是申請商標的必須程序,就是為防止有在先申請或注冊的商標與我們的商標相沖突而導致的商標注冊失敗。要知道我國商標申請量愈來愈高,有相同或相似的在先商標不足為奇,一旦因為商標近似而遭到駁回就很難進行操作。只得重新申請一個商標,先前付出的時間也白白浪費。申請:商標在檢索完成后就該進入申請材料的準備。商標注冊申請書、商標圖樣、申請類別、企業的營業執照副本和復印件。其中商標圖樣以顏色組合或者著色圖樣申請商標注冊的,應當提交著色圖樣;不指定顏色的,應當提交黑白圖樣。

        審查:在遞交材料后,審查員受理該申請并開始審查。審查分為形式審查和實質審查兩步,前者是對申請材料中的形式要件進行檢查,查看所申請的商標是否符合形式要求,符合則進行實審;后者指的是審查員對商標注冊申請是否符合商標法規定所進行的檢查,其中包括資料檢索、分析對比、調查研究并決定給予初步神祠那個或駁回申請等,在進行該項審查前應繳納相應費用。

        初審公告:符合審查要求的商標就會進入下一步初步審定公告,它是《商標法》規定的核準注冊商標的必經程序,意味著商標局相關審查員認為商標注冊申請符合條例法律的規定,便向外界公布。初審公告期限位三個月,在這期限內,如任何人對該商標存在異議,便可向商標局提出異議申請。

        注冊公告:在經過三個月公告期無異議或有異議但不成立,則進行注冊公告。注冊公告不同于初步審定公告,其作用是告知公眾該商標已經注冊,申請人已獲得商標專用權,任何人不得侵犯。注冊公告又被認為是商標注冊申請人取得商標專用權的法律憑證。

        頒發注冊證:約八個月的時間,即可獲得由國家知識產權局商標局頒發的商標注冊證!當然,商標注冊并非百分百成功的,即使經過多次檢索,也未必能夠保證百分之百能夠獲得注冊,其中不確定因素包括但不限于:商標盲查期、商標局審查員的主觀因素、遭他人惡意搶注、遭他人異議。

        有很多公司可能長期不經營,或者老板想放棄經營了,但是又沒有立刻選擇注銷,一來一去時間拖了很久。這種情況下除了注銷公司之外還可以選擇公司轉讓。但是在辦理公司轉讓之前不管是轉讓方還是受讓方都應該明確公司的以下信息是否正常。稅務狀況、工商信息、或銀行、社保等等均為正常方可轉讓。

        1、稅務方面:各類稅種是否正常按時申報?有無拖欠稅款或其他非正常的稅務事項尚未辦結

        2、工商方面:法人狀況是否正常?經營地址是否真實存在無異常?是否按時提交公司年度報告?是否涉及未完結刑事、民事案件?

        3、銀行方面:是否有未清償的貸款?是否有開具空頭支票?

        4、社保情況:社保是否有欠費情況?當以上信息全部確認正常時,才可以辦理公司轉讓。

        轉讓的流程如下:1、在市場監督管理局網站填報申請,進行公司股權轉讓預約2、準備好以下資料:l企業變更備案申請表l新舊法人或股東身份證明l新章程l新法人任職書l轉讓協議書、股權轉讓協議等若以上信息均為正常,方可辦理公司轉讓,將公司所有登記的信息證件全部轉讓給他人。3、帶齊資料在預約時間現場辦理,當場即可辦結。業務辦結后,公司轉讓完畢,公司所有的注冊信息、聯系人、聯系方式均為信任法人和股東。

        商標權是商標專用權的簡稱,是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。棗莊商標注冊人依法支配其注冊商標并禁止他人侵害的權利,包括商標注冊人對其注冊商標的排他使用權、收益權、處分權、續展權和禁止他人侵害的權利.商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。

        商標注冊是產業活動中的一種識別標志,所以商標權的作用主要在于維護產業活動中的秩序,與專利權的作用主要在于促進產業的發展不同。根據《商標法》規定,商標權有效期10年,自核準注冊之日起計算,期滿前6個月內申請續展,在此期間內未能申請的,可在給予6個月的寬展期。續展可無限重復進行,每次續展期10年。

        商標權是一種無形資產,具有經濟價值,可以用于抵債,即依法轉讓。根據我國《商標法》的規定,商標可以轉讓,轉讓注冊商標時轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議,并共同向商標局提出申請。在轉讓商標權時,應當按照《企業商標管理若干規定》的要求,委托商標評估機構進行商標評估,依照該評估價值處理債務抵償事宜,而且,要及時向商標局申請辦理商標轉讓手續。商標侵權的民事責任商標專用權被侵權的自然人或者法人在民事上有權要求侵權人停止侵害、消除影響、賠償損失。

        商標權的主要特征

        (1)專有性商標權的專有性又稱為獨占性或壟斷性,是指注冊商標所有人對其注冊商標享有專有使用權,其他任何單位及個人非經注冊商標所有人的許可,不得使用該注冊商標。

        (2)時間性商標權的時間性也稱法定時間性,是指商標權為一種有期限的權利,在有效期限內才受法律保護,超過有效期限,商標權即終止,不再受法律保護。

        (3)地域性商標權具有嚴格的地域性,這是由商標權的國內法性質所決定的。如果商標的文字、圖案是他人在先享有著作權的作品,兩者肯定是存在沖突的例如說你的商標文字是某書法家的作品,這時候必然會出現與著作權之間的沖突。我國2001年修訂的《商標法》第9條規定:申請注冊的商標,應當有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。

        第31條又重復規定了申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。目前比較一致的看法是,著作權屬于我國《商標法》所規定的在先權利之一。在2001年《商標法》修訂前,有關在先權利的問題是在原《商標法實施細則》第二十五條中,作為以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的一種情形加以規定的?,F行《商標法》把有關在先權利的規定提升到法律的層次,較之過去是一大進步。但是,現行《商標法》中仍然沒有解決商標權與著作權沖突的具體規定,給實務操作造成了一定的困難,在修訂《商標法》時,應考慮對包括著作權在內的在先權利保護問題作出明確具體的規定。

        在實務中,商標權與著作權發生沖突通常表現為兩類案件:一類是商標確權案件,包括著作權人對于經商標局初步審定并公告的商標,在初審公告期內(即3個月內)向商標局提出異議的案件(簡稱商標異議案件),著作權人對于已經注冊的商標,在該商標注冊之日起5年內向商標評審委員會提出爭議的案件(簡稱商標爭議案件)。商標注冊人未經著作權人的許可,將他人享有著作權的作品申請注冊商標,屬于對他人在先著作權的侵犯,在后商標將不予注冊或予以撤銷。

        另一類是著作權人以商標注冊人(或商標使用人,下同)侵犯其著作權為由,向人民法院提起訴訟的著作權侵權糾紛案件??偟膩碚f,有關在后商標是否侵犯在先著作權的問題,與一般情況下的著作權侵權行為的認定并沒有本質區別,采用的都是接觸加相似性的判斷標準。在具體案件中,應從下面幾個層次來進行審查。

        第一,當事人提出權利主張的標的是否構成作品,或者是作品中具有版權性的部分。作品是著作權產生的前提和基礎,是著作權法律關系得以發生的法律事實,沒有作品,就沒有著作權,也就不會發生著作權與商標權的沖突。所謂作品中具有版權性的部分,則是指作品中能夠體現作者的創作思想,具有原創性,作為智力勞動成果應當受到《著作權法》保護的部分。

        第二,該作品早于商標申請注冊日期創作完成。這是對于權利在先性的要求。如果作品創作完成的時間晚于商標申請注冊日期,那么不僅不能產生在先著作權,著作權本身的合法性反而成為問題。當事人主張在先著作權的,應當提交在先創作完成作品的證據,在先公開發表作品的證據,在先進行版權登記的證據等。

        第三,主張權利人為著作權人或者利害關系人。著作權人是指作者本人,或者以繼承、轉讓等方式取得著作權的人。利害關系人一般是指著作權被許可使用人。

        第四,在后商標與他人享有著作權的作品相同或實質性相似。如果在后商標與他人獨創性較強的作品完全相同,原則上可以認定在后商標是對他人在先作品的抄襲、復制。在后商標與他人作品的實質性相似,則是指在后商標與他人作品相似到這樣一種程度,除了認定為復制而不可能有其他的合理解釋。是否構成實質性相似,案件審理人員應從普通消費者的標準出發,根據個案情況加以判定。

        第五,商標注冊人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品。接觸過或者有可能接觸到他人作品,涉及到商標注冊人在申請注冊商標時的主觀狀態,接觸過即為明知,接觸的可能性與應知近似,但在證明標準上略低于應知。著作權人主張商標注冊人有接觸可能性的,應當提交有關其作品傳播方式、范圍的證據。鑒于著作權法并不排斥不同的主體各自獨立創作完成相同或相近的作品,如果商標注冊人能夠證明在后商標是獨立設計完成的,則不構成對他人在先著作權的侵犯。

        第六,商標注冊人未經著作權人的許可。根據《著作權法》及其《實施條例》有關規定的精神,商標注冊人如主張其取得了著作權人的許可,應就下列情形舉證證明:商標注冊人與著作權人簽訂了著作權許可使用合同;或者著作權人作出過直接的、明確的許可其使用作品申請注冊商標的意思表示,原則上,有關許可使用作品的意思表示應以書面形式作出。

        關于認定商標注冊人是否取得著作權人許可的問題,在司法實踐中產生了較大的爭議。有的同志認為,著作權的許可使用不以簽訂書面合同或著作權人的明示授權為要件,著作權人的默示行為也可以成立著作權許可使用合同。這種觀點是欠缺法律依據的。


         

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